Назад

Купить и читать книгу за 59 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать

Наследственные споры

   Как правильно составить завещание на имущество? Как принять наследство? Как оспорить незаконное завещание? Как защитить свои права? Данная книга дает ответы на эти и многие другие вопросы. По каждому вопросу дается разъяснение с точки зрения законодательства. Даются рекомендации, приводятся многочисленные примеры из практики. Поскольку каждый аспект наследственных отношений рассмотрен с практической точки зрения, информация легко применима для решения реально возникающих ситуаций.
   Рекомендуется для адвокатов, практикующих юристов, а также для всех интересующихся вопросами наследственного права.


Андрияхина Анна Михайловна Наследственные споры

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Возникновение и развитие наследственного права

   Наследование – это отношение с экономическим содержанием, по сути дела – одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования – на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.
   На современном этапе развития общества и личности институт наследования занимает очень важное место в системе российского права. Если ненадолго абстрагироваться от правового понятия «наследование», то мы увидим, что «наследование» является одним из жизненных принципов существования человека на Земле.
   Наследственное право является одним из старейших институтов мировой цивилистики. Первые упоминания о наследовании можно обнаружить в самых первых письменных источниках (таких как глиняные таблички племени Шумеров), египетских папирусах и других подобных источниках.
   В этот период, особенно на ранних этапах развития человечества, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании еще не существовало просто потому, что наследовать было нечего. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли.[1].
   Одним из первых памятников права является свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792—750 гг. до н. э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако согласно ст. 165 Закона Хаммурапи отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей.[2].
   В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI в. до н. э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.
   Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.[3]
   По мере как хозяйство из присваивающего становится производящим, что сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением родоплеменных связей, вопрос о том, кому достанется имущество умершего, становится все более актуальным. В сущности, зарождение и наследование идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности и средств производства. Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечить удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может.[4]
   Если посмотреть на наследование с точки зрения истории, то станет очевидно, что такой вид наследования, как наследование по закону, возникло раньше наследования по завещанию и в течение многих веков занимало центральное место в наследственном праве. Вместе с тем в связи с развитием человеческой цивилизации возрастает интерес к наследованию по завещанию, что является одним из последствий развития личности.

1.2. Наследственное право как подотрасль гражданского права

   С 1 марта 2002 г. вступила в действие часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая посвящена вопросам наследственного права. Указанный нормативный акт был одним из самых ожидаемых законов в Российской Федерации вследствие того, что за весь период существования современной социально-экономической системы общественные отношения претерпели весьма сильные изменения. Конечно, очень трудно сравнивать степень изменения отношений в сфере производства и реализации товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности с наследственными отношениями, однако наследственные отношения во все времена оставались весьма актуальными. Это подтверждается также и тем, что незадолго до принятия части 3 ГК РФ был принят ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения в данной сфере. В частности, был принят закон, расширивший число наследственных очередей до четырех. Кроме того, в настоящее время все большую популярность среди граждан приобретает составление завещания. Данный факт обусловлен защитой государством права собственности и возможностью граждан иметь в своей собственности различное имущество.
   Проблема наследования имеет достаточно большое значение. Это прослеживается еще с древнейших времен. Этому есть несколько важных причин. Во-первых, наследственность касается практически всех. Даже если человек никогда не станет наследником, наследодателем ему быть все равно придется. Во-вторых, она напрямую связана с отношениями собственности.
   Распоряжаясь своим личным имуществом, оставшимся после смерти, человек не только проявляет этим заботу о своих близких, но и, прежде всего, стабилизирует экономические отношения в стране, доказывая, что он работал не только для себя, но и для других близких ему людей и, конечно, в первую очередь для детей. Ведь одним из самых сильных человеческих инстинктов является забота о собственном потомстве.
   В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Наряду с этим Конституция РФ гарантирует право каждому гражданину Российской Федерации иметь в собственности любое имущество, за исключением того, которое изъято или ограничено в гражданско-правовом обороте. В частности, граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ч. 1–2 ст. 36 Конституции РФ). Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право наследования гарантируется (ч. 2–4 ст. 35 Конституции РФ). Следовательно, имущественные отношения, а также отношения, связанные с наследованием, имеют конституционное закрепление. Правовые гарантии наследственных прав осуществляются не только Конституцией РФ, а также и нормами гражданского, семейного и других законодательств.
   Наследственное право как подотрасль права можно рассматривать в двух смыслах: объективном и субъективном. Если речь идет о наследственном праве как системе правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущественных прав и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей после смерти наследодателя к другим лицам – наследникам, имеется в виду наследственное право в объективном смысле.
   В субъективном же смысле наследственное право представляет собой право конкретного лица наследовать по завещанию или по закону.
   Предметом любой отрасли, подотрасли права, как известно, является определенная группа общественных отношений. Предмет наследственного права составляют те общественные отношения, которые возникают в случае смерти одного лица (наследодателя) и наличия у него имущества и имущественных прав. Из этого определения становится очевидным, что необходимым условием, т. е. юридическим фактом возникновения наследственных правоотношений, является смерть лица. Но следует обратить внимание на то, что наследодателем может быть только физическое лицо.
   Наследственное правоотношение проходят два этапа, в процессе их реализации. Первый этап начинается с права наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не препятствовать осуществлению этого права, а также обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права;
   Второй этап включает в себя право на принятие наследства, т. е. на осуществление прав и обязанностей в отношении полученного наследства.
   Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, т. е. когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его.
   Если наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества, не произойдет оформление наследственных прав и т. д.
   Если же наследник, призванный к наследству отказался от наследства, то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и т. д.
   Наследственное право, как известно, является подотраслью гражданского права Российской Федерации. Выделение наследственного права в подотрасль обусловлено тем, что оно регулирует обособленный круг правоотношений, которые связаны с переходом имущества умершего лица к его наследникам и иным лицам, таким как отказополучатель, кредитор наследодателя и т. д.
   Наследственное право обеспечивает интересы не только граждан, но и государства, закрепляя возможность перехода к нему имущества умерших по праву наследования. Закон, в частности, предоставляет гражданину право завещать свое имущество государству. Кроме того, имущество умершего по праву наследования переходит к государству при отсутствии наследников по закону и по завещанию, при непринятии наследства всеми наследниками либо при лишении всех их завещателем права наследства.

1.3. Наследство: понятие, открытие наследства

   Наследство занимает центральное место в наследственном праве. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство – это совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.
   Так, если не будет самого наследства, не будет и правоотношений. В общем смысле слова под наследством следует понимать то, что переходит в случае смерти наследодателя к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. В науке можно встретить такой термин, как «наследственная масса». Данный термин является аналогом терминов «наследство», «наследственное имущество». Но для того, чтобы наследственная масса, наследство являлись таковым с точки зрения закона, необходимо, чтобы они удовлетворяли ряду требований. Во-первых, в состав наследства могут входить только те права и обязанности, которыми обладал сам наследодатель на момент жизни. Речь идет о том, что если ряд прав возникает вследствие смерти наследника, данные права и обязанности не могут быть признаны наследственной массой и включены и состав наследства. Во-вторых, как отмечалось выше, не все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю в течение жизни, могут быть предметом наследства. Имеются в виду права и обязанности, неотделимые от фигуры наследодателя. Такие права прекращают свое существование после смерти последнего. В-третьих, ряд прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, могут быть исключены из наследства в силу прямого указания в законе. Примером такого порядка является ст. 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 2006 г.): «Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Требования о выплате сумм предусмотренные настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ». В-четвертых, состав наследства не ограничивается только правами, которые носят имущественное содержание. Так, в наследственную массу входят права, которые носят неимущественный характер (например, право участвовать в управлении делами акционерного общества, если лицо унаследовало акции данного общества).
   Особый характер носит вопрос о переходе личных неимущественных прав. Решение указанного вопроса осуществляется исходя из определения характера связи таких прав и обязанностей с личностью наследодателя. В науке личные неимущественные права принято делить на две группы:
   1) личные неимущественные права, связанные с личностью;
   2) личные неимущественные права, не связанные с личностью.
   Отсюда следует, что при тесной связи прав и обязанностей с фигурой наследодателя данный комплекс в наследственную массу не включается. Соответственно, при отсутствии такой связи личные неимущественные права и обязанности могут являться частью наследства.
   Гражданский кодекс РФ закрепляет состав наследства. Так, согласно ст. 1122 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства:
   1) вещи;
   2) иное имущество;
   3) имущественные права и обязанности.
   Но следует учитывать, что в состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Это могут быть право частной собственности на различные вещи, залоговое права, право требования, которые следуют из договоров и обязательств, права на результаты интеллектуальной деятельности и другие права, имеющие законное основание.
   Часть 2 ст. 1112 Гражданского кодекса РФ определяет имущество и имущественные права, которые не могут быть включены в состав наследства. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается указанным ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Прежде всего это такие права и обязанности, которые имеют тесную взаимосвязь с личностью самого наследодателя, т. е. в результате смерти такового смысл дальнейшего осуществления данных прав и обязанностей теряется. Например, трудно себе представить целесообразность осуществления таких прав и обязанностей, как алиментные, право пользования жилой площадью, право на членство в кооперативной организации и др. Помимо общих положений о наследовании, гл. 65 ГК РФ регламентирует наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, права, связанные с участием в потребительских кооперативах, предприятиях, имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства, вещи, ограниченно оборотоспособные, земельные участки, невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и памятные знаки (ст. 1176–1185 ГК РФ). Практически все эти виды имущества (кроме государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ) входят в состав наследства.
   Следующим немаловажным аспектом института наследования является открытие наследства. В науке гражданского права определение «открытие наследства» трактуется как юридический факт, с которым закон связывает начальный момент возникновения наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.[5] Гражданский кодекс РФ в ст. 1113 закрепляет, что наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Следовательно, момент смерти и момент открытия наследства совпадают. Следует также обратить внимание на то, что законодатель указывает и такой момент, как объявление гражданина умершим. Это правило имеет немаловажное значение, поскольку на практике нередко возникают ситуации, когда необходимо судебное признание гражданина умершим. Так, в соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в его местожительстве нет сведений о его местопребывании в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
   Наряду с этим ГК РФ предусматривает последствия признания гражданина умершим. А именно, согласно ст. 46 ГК РФ в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим… Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК РФ. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.
   В соответствии с гражданским законодательством документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, может являться свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГСа. В случае, если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его органами ЗАГСа также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус.
   Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти – днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря указанного года; извещение (либо иной документ) о гибели наследодателя на фронте Великой Отечественной войны, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.
   Основаниями открытия наследства являются:
   1) смерть гражданина;
   2) объявление судом гражданина умершим.
   В ряде случает необходимо учитывать не только сам факт смерти гражданина, но время смерти (время открытия наследства). Порядок определения времени открытия наследства имеет легальное закрепление в законодательстве. В соответствии со ст. 1115 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
   Следует учитывать, что независимо от того, определяется ли день открытия наследства по достоверному, условному или предполагаемому дню смерти гражданина, во всех случаях дата смерти наследодателя должна быть подтверждена актом государственной регистрации смерти гражданина и свидетельством о смерти (ст. 67, 68 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с посл. изм. и доп. от 18 декабря 2006 г.)).
   Если гражданин объявлен умершим в судебном порядке и день его смерти обозначается условной или предположительной датой, течение срока для принятия наследства в любом случае начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Специальное правило п. 1 ст. 1154 ГК РФ ставит в равное положение наследников лица, объявленного умершим с условной датой смерти либо с датой вероятной гибели от определенного несчастного случая. Тем самым законом гарантирована правовая защита интересов наследников, для которых срок принятия наследства оказывается пропущенным, если бы его начало исчислялось со дня предполагаемой гибели наследодателя.
   Определение места открытия наследства также играет важную роль в институте наследования. Данный факт имеет большое значение для решения ряда вопросов, связанных с наследованием. В частности, по месту открытия наследства подаются заявления наследника о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ), выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).
   Местом открытия наследства является последнее местожительство наследодателя. Для определения последнего местожительства наследодателя следует обратиться к ст. 20 ГК РФ, которая устанавливает следующий порядок: местожительством признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местожительством несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается местожительство их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Если последнее местожительство наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается местонахождение такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является местонахождение входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ). Сведения о местонахождении наследственного имущества должны быть подтверждены соответствующим документом: документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т. п. (п. 30 Приказа Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).
   Не признается местом открытия наследства временное местожительство наследодателя независимо от продолжительности проживания. В связи с этим местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, военнослужащих по контракту, учащихся, студентов, аспирантов, лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, считается их постоянное местожительство до военной службы, учебы или заключения. Аналогично решается вопрос и в отношении граждан, временно проживающих за пределами РФ (в командировке, в экспедиции и т. п.).
   Последнее местожительство наследодателя удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел (п. 30 Приказа «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»). Такие справки могут быть выданы только на основании регистрации наследодателя по местожительству. Однако место регистрации не всегда может служить четким ориентиром для определения места открытия наследства. Иногда регистрация осуществляется формально (например, для устройства на работу), а в действительности гражданин по этому адресу никогда не проживал. В этих случаях место открытия наследства целесообразно устанавливать по правилам ч. 2 ст. 1115 ГК, т. е. по местонахождению наследственного имущества.
   В силу того, что произошла отмена налога с имущества, переходящего в порядке наследования, в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с изм. и доп. от 31 декабря 2005 г.), утрачивает силу Закон РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-I «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». С 1 января 2006 г. налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, отменен.
   Следует учитывать, что при возникновении ситуации, когда никаких документов, требуемых для определения места открытия наследства, не имеется, то место открытия наследства может быть установлено судом как факт, имеющий юридическое значение (п. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ГПК РФ) (с посл. изм. и доп. от 5 декабря 2006 г.)).

Глава 2 Субъекты наследственных правоотношений и особенности их правового статуса

2.1. Участники наследственных правоотношений

   Основными фигурами наследственного права являются наследодатель и противоположный по правовому положению, по объему прав и обязанностей наследник.
   Наследодатель, являясь в свою очередь центральной фигурой наследственных правоотношений, – это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам.
   Наследник – это только физическое лицо, в том числе иностранный гражданин, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, который вступает в наследственное правоотношение по средствам факта смерти наследодателя. По поводу субъективного состава наследственных отношений в юридической литературе нет единого мнения. Так, А. П. Суханов отмечает, что «субъектами» наследственного правоотношений являются наследник и наследодатель.[6] Полярной позиции придерживаются А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой, которые полагают, что наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».[7]
   Основываясь на анализе наследственного законодательства, следует сделать вывод о том, что законодатель исходит из такого положения, что наследодатель является субъектом наследственных правоотношений. Далее встает вопрос о тех требованиях, которые предъявляются к правовому статусу наследодателя. В Гражданском кодексе РФ данный аспект прямого закрепления не нашел, поэтому следует основываться на общих требованиях, которые предъявляются к субъектам правоотношений, но при этом с учетом специфики правовой сферы действия такой фигуры, как наследодатель. В силу того, что завещание является односторонней сделкой, которая совершается лицом, желающим распорядиться принадлежащим ему имуществом и имущественными правами и обязанностями (наследством, наследственной массой) на случай своей смерти, завещатель (наследодатель) на тот момент, когда совершается данная сделка, должен обладать полной дееспособностью. Следует напомнить, что под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста.
   Отдельно решается вопрос о лицах, которые являются ограниченно дееспособными и недееспособными.
   Ограничение дееспособности возможно в случаях, прямо предусмотренных ст. 30 ГК РФ: гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
   Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство (ст. 30 ГК РФ).
   Следовательно, лица, которые обладают ограниченной, частичной дееспособностью или же признаны в законном порядке недееспособными (гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими), может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека) завещательной дееспособностью не обладают, и как следствие, составленное ими завещание законной силы не имеет. Такое завещание может быть оспорено в порядке, предусмотренном ст. 177 ГК РФ: сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
   Если сделка признана недействительной на основании ст. 177 ГК РФ, соответственно применяются правила, предусмотренные п. 1 ст. 171 ГК РФ, т. е. каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны (ст. 177 ГК РФ).
   Все вышеперечисленные особенности должны быть учтены в обязательно порядке при определении правового статуса наследодателя.
   Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в случае смерти наследодателя. Если обратиться к наследственному законодательству, становится очевидно, что наследником может быть любой субъект гражданского права.
   Граждане как субъекты наследственного права. Данная категория наследников может являться наследниками как по закону, так и по завещанию, но при условии, что они находились в живых на момент составления завещания. Если же наследодатель был признан умершим по решению суда, то наследниками будут являться только те лица, которые были в живых на момент признания наследодателя умершим. В соответствии с ныне действующим законодательством право наследования не зависит от гражданства лица, поскольку принять права и обязанности по наследованию имеют право не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Данное правило продиктовано тем, что они пользуются на территории нашего государства гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами.
   Гражданское законодательство признает субъектами наследственных правоотношений не родившихся на момент смерти наследодателя наследников, т. е. во время открытия наследства. Такими субъектами являются те, кто родился уже после смерти наследодателя, но был зачат при его жизни. В данном случае задачей нотариуса, которому стало известно, что такие субъекты будут призваны к наследованию, является приостановление выдачи свидетельства о праве наследования до того момента, пока ребенок не родится.
   Юридические лица как субъекты наследственных правоотношений.
   Под юридическим лицом согласно ст. 48 ГК РФ понимается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
   Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество.
   К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.
   К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения.
   К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
   Для того чтобы юридическое лицо было призвано к наследованию, необходимо удовлетворение определенных условий:
   1) наследодатель оставил завещание в отношении данного юридического лица;
   2) указанное юридическое лицо должно существовать на день открытия наследства. При ситуации, когда на момент открытия наследства (т. е. в день смерти лица) юридическое лицо было ликвидировано, наследственная масса наследуется по закону.
   Наследодатель имеет паров на завещание своего имущества, имущественных прав и обязанностей одновременно и юридическим, и физическим лицам. Как и граждане, юридическое лицо может получить всю наследственную массу или ее часть. Юридическое лицо также имеет право на отказ от наследства.
   Публичные образования как субъект наследственных отношений.
   Публичные образования – это Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
   Наследственные правоотношения возникают в случае, если наследственная масса завещана непосредственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, иностранному государству и международной организации.
   Нотариус должен проверить, не имеется ли оснований для признания завещания недействительным.
   В наследственном праве используется такое понятие, как «выморочное имущество». Наследственное имущество признается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет право наследовать, либо все наследники отстранены от наследства (ст. 1117 ГК РФ), или никто из наследников не принял наследство, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ определяет порядок наследования выморочного имущества, а именно: выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

2.2. Наследники по завещанию

   В связи с новой тенденцией, которая нашла свое место в части 3 ГК РФ, такое основание наследования, как завещание, имеет доминирующее значение. Долгие годы в нашем государстве отдавалось предпочтение наследованию по закону. Поэтому на сегодняшний день большая часть населения РФ весьма настороженно относится к такому способу распоряжения своим имуществом, как завещание. Такое отношение продиктовано рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, правовой нигилизм, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Такое пренебрежительное отношение к завещанию вытекает из менталитета нашей нации. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.[8]
   Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается со смертью. Вместе с тем, в силу строго личного характера завещания как сделки, оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме. Поэтому в юридической литературе часто используется термин «завещательная правосубъектность», представляющий собой ничто иное, как право гражданина и способность его своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также сделать другие распоряжения на случай смерти. Отсюда следует, что ни лица, недееспособные вследствие психического расстройства, ни несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати лет (за исключением эмансипированных, т. е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия – по решению суда) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, не могут быть завещателями. Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний) нотариус должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Таким образом, проверка дееспособности является компетенцией нотариуса. Согласно ст. 41 ГК РФ по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа. Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Однако это не лишает гражданина права завещать свое имущество, поскольку в данном случае закон не возлагает на попечителя (помощника) обязанности контроля, поэтому для удостоверения завещания подопечного не требуется согласие попечителя (помощника).
   Дееспособность по возрасту проверяется по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Если у нотариуса возникают сомнения относительно дееспособности совершеннолетнего завещателя по его психическому состоянию, он вправе отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате с тем, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании данного гражданина недееспособным. Этот срок не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.
   Если такого решения нет, то нотариус должен сообщить о своих сомнениях одному из лиц, которые вправе ставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает его удостоверение до разрешения дела судом.
   Завещание в современном законодательстве, как форма распоряжения, не просто является альтернативой наследования по закону. Используя завещание, можно выйти из сложной ситуации, связанной с распределением имущества между наследниками по закону. Если, например, после смерти отца, не оставившего завещания, два его сына как наследники по закону будут претендовать на имущество, заключающееся в земельном участке, домовладении и автомашине, то получат они независимо от своего желания по 1/2 доли в автомашине, земельном участке и домовладении (если нет завещания, имущество распределяется в равных долях между наследниками по закону). А форма завещания позволяет, например, оставить автомашину одному сыну, а земельный участок и домовладение другому.[9]
   Прежде чем говорить о наследниках по завещанию, необходимо дать краткую характеристику самого понятия «завещание». В юридической литературе наблюдается большое количество трактовок данного термина. Все они имеют сходные моменты. Обратим внимание на некоторые из них. Так, закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.[10]
   Завещание также понимается как акт физического лица по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти.[11]
   Завещание является односторонней сделкой, поскольку в нем прямо выражается воля одного лица. В силу того, что завещание – это разновидность сделки, на него распространяются правила о сделках, за исключением изъятий, специально установленных в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию. Как известно, самая распространенная классификация сделок основывается на таком понятии как срочность, т. е. в науке выделяют срочные и бессрочные сделки. Из анализа определения завещания можно сделать вывод о срочном характере данной сделки, поскольку факт наступления смерти является неизбежным и не может быть предотвращен какими-либо действиями.
   На практике встречаются случаи включения в брачный договор условий, ограничивающих свободу завещания (например, обязательство совершить завещание в пользу супруга, кого-либо из детей и т. п.). При наличии такого условия в брачном договоре оно является ничтожным как ограничивающее правоспособность супругов (п. 3 ст. 42 СК РФ).
   Из вышесказанного становится очевидным тот факт, что несмотря на то, что наше законодательство воспринимает западную тенденцию о доминирующей роли такого основания наследования как завещание, злоупотребления и нарушения норм различных законодательств являются следствием данной воспринятой практики. Такие нарушения имеют направленность к постоянному прогрессу и расширению масштаба действий.
   Законодатель устанавливает ряд правил, которые нуждаются в обязательном соблюдении для того, чтобы завещание было действительным.
   Относительно субъекта завещания ч. 2 ст. 1118 ГК РФ закрепляет, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Понятие и виды дееспособности были рассмотрены в разделе Участники наследственных правоотношений.
   Следующее правило касается требования личного составления завещания. ГК РФ устанавливает запрет на совершение завещания через представителя. Совершение завещания через представителя не допускается. Данное положение регламентировано в ч. 3 ст. 1118 ГК РФ.
   Данное правило касается содержания самого завещания. Так, согласно ч.4 ст.1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, а совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
   Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (ч. 5 ст. 1118 ГК РФ).
   Согласно ныне действующему законодательству, завещатель имеет право завещать любое имущество. Законодатель не ограничивается этой формулировкой и далее закрепляет, что это может быть даже имущество, которое будет приобретено в будущем (ч. 1 ст. 1120 ГК РФ). При этом в самом завещании не обязательно перечислять конкретные виды имущества, которые завещаются. Достаточно ограничиться таким распоряжением как: «Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю:…и т. д.».
   В соответствии с ч. 2 ст. 1120 ГК РФ завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной, следовательно, приобретает порядок наследования по закону. В данном случае, просматривается полная свобода распоряжения имуществом, т. е. прямое воплощение принципа свободы завещания.
   В соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. Данное положение представляет собой выражение принципа тайны завещания.
   Статья 1124 ГК РФ содержит требования, которые касаются формы и порядка совершения завещания: завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается только в случаях, предусмотренных ГК РФ. Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
   В случае, когда в соответствии с правилами, которые закреплены в ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
   В случае, когда в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным ч. 2 ст. 1124 ГК РФ, может являться основанием признания завещания недействительным. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК РФ.
   В соответствии со ст. 1125 ГК РФ для завещания предусмотрено обязательное условие, без которого оно будет признано недействительным. Так, нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.). Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
   Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
   При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
   Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
   Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).
   При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
   В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
   Таким образом, завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. Однако важно отметить, что при жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может при жизни составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследников квартиры), при этом действительным будет последнее решение. Таким образом, вступление в силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещания отличаются от других видов распоряжений.[12]
   Судебная практика знает случаи, когда завещатель договаривается с наследником о передаче последнему своего имущества, а будущий наследник, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В гражданском законодательстве такая сделка носит название двусторонней, которая сводится по существу к договору об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания.
   В Гражданском Кодексе РФ предусмотрено несколько видов завещания: закрытое завещание, завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках, завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
   Следует обратить внимание на примерные образцы составления завещания.

   Завещание на разных лиц
   «3» марта 2002 г. г. Москва
   Третье марта две тысячи второго года

   Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Советская, д. 1, кв. 1, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
   1. Гараж и автомобиль я завещаю своему сыну Иванову Петру Ивановичу.
   2. Квартиру я завещаю своей жене Ивановой Ирине Ивановне.
   3. Компьютер и коллекцию дисков я завещаю своему внуку Иванову Ивану Петровичу.
   4. Все остальное мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется принадлежащим мне, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю своей дочери Ивановой Наталье Ивановне.
   Содержание ст. 1149 ГК нотариусом мне разъяснено и понятно.
   Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один из которых один хранится в делах нотариальной конторы № 111 г. Москвы, другой выдается на руки завещателю.
   Завещатель Иванов Иван Иванович _________________Иванов
   Удостоверительная надпись нотариуса[13]

   Завещание
   Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Двадцатое марта две тысячи пятого года

   Я, Вахрушев Игорь Иванович, 13.03.1957 года рождения, проживающий в городе Екатеринбурге, по ул. Малышева, в доме 84, кв. 15 (паспорт 65 03 038523, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Екатеринбурга 17.05.2002 г.), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
   1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Вахрушевой Ольге Ивановне.
   2. Содержание статьи 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации мне известно.
   3. Текст завещания написан мною лично.
   4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Екатеринбурга Ивановой М. С., а другой экземпляр выдается завещателю Вахрушеву Игорю Ивановичу.
   Подпись завещателя:_______________________________________ [14]

   Завещание
   Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Двадцатое марта две тысячи пятого года

   Я, Александров Владимир Николаевич, 12.02.1956 года рождения, проживающий в городе Екатеринбурге, по ул. Малышева, в доме 84, кв. 15 (паспорт 65 03 038523, выдан Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга 17.05.2002 г.), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
   1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Александровой Ольге Владимировне.
   2. Содержание статьи 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.
   3. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.
   4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Екатеринбурга Ивановой М. С., а другой экземпляр выдается завещателю Александрову Владимиру Николаевичу.
   Подпись завещателя:________________________________________

   По желанию завещателя в завещании могут быть указаны более конкретные сведения о лице, в пользу которого завещается имущество (дата и место рождения, родственные отношения с завещателем и т. п.).
   В соответствии со ст. 1125 ГК РФ в случаях, когда завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
   Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, в силу которых завещатель не смог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.[15]
   Субъектами наследования по завещанию являются лица, в отношении которых составлено завещание. Завещание может быть составлено как в отношении одного лица, так и в отношении нескольких граждан. Законодательно такой порядок разрешен. Таким образом, проявляется принцип свободы завещания. Наследником по завещанию может быть назначено лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, который определен в гл. 63 ГК РФ. Таким образом, наследником по завещанию может быть абсолютно любое лицо. Факт родственных отношений в данном случае не играет никакой роли.
   Субъектами наследования по завещанию могут быть лица, которые были в живых на момент составления завещания, а также еще не родившиеся, но уже зачатые на момент совершения завещания. При этом не имеет значения количество времени, которое прожил новорожденный, достаточно ограничиться фактом жизнеспособности на момент рождения.
   Таким образом, законом закрепляется свобода воли завещателя относительно действий, направленных на распоряжение своим имуществом. Тем самым гарантируется и обеспечивается равенство всех перед законом, а также получение наследником причитающейся ему доли наследства.
   К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Факт существования данного юридического лица, которое согласно завещанию является наследником, должен быть подтвержден соответствующей документацией.
   Российская Федерация, наряду с иными публичными образованиями, может быть призвана к наследованию в случаях, указанных в завещании.
   Таким образом, субъектами наследования в порядке завещания могут быть:
   1) граждане;
   2) юридические лица;
   3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, а также международные организации.
   При определении круга наследников по завещанию нужно отметить, что закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.[16]
   Граждане как субъекты наследования по завещанию были подробно рассмотрены выше.
   Юридические лица могут являться субъектом наследования по завещанию независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Но остается спорным вопрос о субъектах права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством или муниципальным образованием.
   Положение государства как наследника имеет определенную специфику; государству по действующему законодательству (в соответствии с п. 3 ст. 1152 ГК РФ должен быть принят специальный закон, регулирующий порядок приобретения, учета и передачи в собственность государства такого имущества, однако до настоящего времени такой закон не был принят) не нужно совершать никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство (п. 10 Инструкции Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»). На государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства. По всем делам о наследстве, перешедшем государству, надлежащим ответчиком является финансовый орган.
   Согласно ст. 1121 ГК РФ завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
   Если наследников по завещанию два или более, то неизбежно возникает задача, решение которой состоит в ответе на вопрос о доле каждого из них в наследстве. При составлении завещания от воли наследодателя будет зависеть порядок режима наследственной массы к его наследникам. А именно, законодатель наделяет завещателя только правом, но не обязанностью указать, в каком режиме переходит имущество в собственность наследников: общая совместная собственность, т. е. без определения долей каждого либо с указанием доли каждого наследника в наследуемом имуществе. Часть 3 Гражданского Кодекса РФ устанавливает положения, которые конкретизируют указанный порядок. Так, согласно ст. 1121 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
   Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом: распределением конкретного имущества между наследниками или закреплением за каждым из наследников соответствующей доли, выраженной в виде дроби или процентов наследства.
   Поскольку в ч. 2 ст. 1122 ГК РФ речь идет о неделимой вещи, следует более детально рассмотреть данный вопрос. Неделимая вещь – вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой (ст. 133 ГК РФ).
   При завещании частей неделимой вещи в натуре у наследников возникает право долевой собственности на эту вещь (п. 4 ст. 244 ГК РФ), для реализации которого необходимо определить долю каждого наследника. В законе закреплен порядок определения долей, максимально учитывающий волю завещателя: доли должны соответствовать стоимости частей завещанной вещи. К сожалению, закон не раскрывает механизм определения размера доли. Можно предположить, что размер доли должен соответствовать арифметическому показателю отношения стоимости части неделимой вещи к стоимости всей этой вещи.
   Порядок пользования наследниками завещанной им неделимой вещью устанавливается общим правилом о пользовании имуществом, находящимся в долевой собственности (ст. 247 ГК РФ), согласно которому субъект долевой собственности имеет право на предоставление ему во владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле. Наследник по завещанию вправе пользоваться завещанной ему частью неделимой вещи. Например, если завещана квартира нескольким наследникам, то каждый из них вправе пользоваться комнатой при ее соразмерности доле наследника, указанной в завещании. При невозможности этого наследник вправе требовать от других наследников, пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации (п. 2 ст. 247 ГК РФ).
   Порядок определения долей при завещании неделимой вещи по частям в натуре и порядке пользования наследниками этой вещью применимы только при достижении согласия со всеми наследниками. В этом случае в свидетельстве о праве на наследство указываются доли наследников на неделимую вещь и порядок ее использования, которые были определены в соответствии с данными правилами. При ситуации, когда между наследниками по этому поводу возник спор, он разрешается в судебном порядке, в том числе и в вышеприведенном примере. По просьбе наследников в свидетельстве о праве на наследство может быть наряду с долями наследников указан и порядок пользования завещанными им частями. Если завещано недвижимое имущество, то в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с посл. изм. и доп. от 4 декабря 2006 г.) при регистрации права на недвижимое имущество порядок пользования частью (долей) имущества также подлежит государственной регистрации. Но следует учитывать, что законодатель предусматривает положение преимущественного права на неделимую вещь, тем самым разрешает трудноразрешимую ситуацию о наследовании. При возникновении такой ситуации на практике следует руководствоваться ст. 1168 ГК РФ, согласно которой наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
   Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее (п. 2 ст. 1168 ГК РФ).
   Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения (п. 3 ст. 1168 ГК РФ).
   Если при наследовании по завещанию имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.
   К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения, которые закреплены в гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности, но с учетом правил ст. ст. 1165–1179 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества правила ст. 1168–1170 ГК РФ применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Под общей собственностью в науке гражданского права принято понимать такой режим права собственности, при котором имущество принадлежит им на праве общей собственности.
   Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).
   Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
   Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.
   Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.
   По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия – по решению суда, на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц (ст. 244 ГК РФ).
   Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.
   К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
   Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
   Примерный образец соглашения о разделе наследуемого имущества.

   Соглашение о разделе наследственного имущества

   Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Десятое августа две тысячи третьего года

   Мы, Кочергина Марина Николаевна, 12.10.1965 года рождения, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Короленко, дом № 34, кв. № 14 (паспорт серии ХХIV-АИ, № 848488, выдан ОВД Ленинского района г. Екатеринбурга 11.09.1995 г.), Кочергина Галина Николаевна, 10.08.1969 года рождения, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Можайская, дом № 25, кв. № 12, (паспорт серии ХХIV-АИ, № 848489, выдан ОВД Ленинского района г. Екатеринбурга 11.09.1995 г.),
   Кочергин Виталий Николаевич, 11.01.1970 года рождения, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом № 17, кв. № 7 (паспорт серии ХХII-АИ, № 123987, выдан ОВД Ленинского района г. Екатеринбурга 11.09.1993 г.), и Соколовская Елена Николаевна, 10.02.1972 года рождения, проживающая по адресу: г. Сергиев Посад Московской области, ул. Пролетарская, дом № 21 (паспорт 65 01 165432, выдан Ленинским РОВД г. Екатеринбурга 11.09.1995 г.), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
   1. Согласно свидетельства о праве на наследство по закону, выданного нотариусом города Екатеринбурга Истоминой О. А. 10.06.2003 г. по реестру № 3765, мы являемся наследниками в равных долях каждый имущества умершего Кочергина Николая Евгеньевича, состоящего из:
   

notes

Примечания

1

   Ю. К. Толстой Наследственное право, М. 2001.

2

   Законы Хаммурапи. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1 М.: Юристъ, 1996 С. 26–34.

3

   Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995

4

   Ю. К. Толстой. Наследственное право. М. 2001.

5

   Постатейный комментарий к разделу 5 части третьей Гражданского кодекса РФ «наследственное право» // Библиотечка Российской газеты. № 23. М., 2001. С. 12.

6

   Гражданское право Е. А. Суханов М. 1993.

7

   Гражданское право А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М. 2005.

8

   Наследственное право. Гришаев С. П.

9

   Учебное пособие по наследственному праву. http://www.allpravo.ru/

10

   Наследственное право. Учебное пособие. Барщевский М. Ю. М.1995.

11

   Гражданское право Т.3.Толстой Ю. К. Сергеев А. П. М.2005 С.666

12

   Васильева М. В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. № 4. апрель 1998 г.

13

   Данилов Е. П. Наследование. М.: Издательство «КноРус». 2004.

14

   Зайцева Т. И. Образцы нотариальных документов. М.: Волтерс Клувер, 2004.

15

   Там же

16

   Барщевский М. Ю. Наследственное право. Учебное пособие. М. 1995.
Купить и читать книгу за 59 руб.

Вы читаете ознакомительный отрывок. Если книга вам понравилась, вы можете купить полную версию и продолжить читать